文娛救世主

第23章 姑蘇慕容附體

搜索小說

第23章姑蘇慕容附體

第23章姑蘇慕容附體

作者:

權順虞也不拿捏,直奔主題:“還記得去年你跟我給潘次長湊政績時,在開城投的那個MP3電子廠吧?打那之后,我就開始關心MP3行業的布局。最近三星和蘋果準備打一場關于MP3專利的官司,外通部的人都介入斡旋了。我在外通部混了幾個朋友,所以消息靈通。”

東夷的外交部和通商部(商務部)是合體的。這圈子里但凡有幾個朋友,有些臺面上還沒開始的跨國貿易糾紛訴訟,權順虞都能提前打聽到消息。連庭前準備、證據交換方面的細節都有可能得知。

三星是東夷五大財閥之首,又是最大的出口大戶,三星的涉外官司,外通部自然是每個都要幫忙斡旋的。

顧誠去年5月份的時候還趕著搶注了幾個MP3的專利,想給蘋果公司下套呢。眼下自然對這方面的內幕比較關心,聽了權順虞提起的話題,立刻讓他別墨跡:“趕快說重點!”

權順虞條理清晰地陳述:“三星仿照了IPOD的部分設計,2季度的時候推出了一款新全新的MP3,在本地和扶桑銷量還不錯。然后蘋果公司就拿出IPOD的專利,把三星告了。”

顧誠一愣:“直接赤裸裸地抄襲設計?三星也不怕吃官司賠錢?”

權順虞露出一個“你不懂這里面的門道”的得意表情,解釋道:“蘋果公司在推出IPOD的時候,并沒有直接公布專利,所以三星就算抄了,也不存在‘惡意侵權賠償’,最多只是追索一些‘補償使用費’罷了。”

權順虞這么一解釋,顧誠馬上就懂了。

專利這種東西,并不是像大多數人認為的那樣,一申請就受到法律保護了。

因為申請之后,如果權利人不主動要求公開的話,法定的保密初審階段就有18個月。再加上實質審核階段,一個專利3年才批下來也是常態。

尤其是前18個月,因為是‘保密審查’,所以理論上世人是不知道你申請了專利的。所以哪怕侵犯了,法律上也認為是“過失”。

盡管實際上用腳趾頭想想,也知道蘋果這樣的大公司肯定是非常重視專利、產品還沒公布,就先把專利申請了。但只要“理論上我有權不知道”,三星就可以裝純,然后仿造設計、先生產銷售賺一陣子。

等蘋果公司抗辯了、主動提前公開自己的保密申請后;三星再停止侵害,一句“我不知道你申請專利了”,稍微給點錢意思意思。

這時候給的錢,和“對方專利已經公開”之后明知故犯侵權,差距會很大。

對方專利已經公開后、再去侵權、被索賠,賠的錢叫做“侵權賠償金”,是懲罰性的。

而對方專利公開前“過失使用”,只要“支付合理的專利使用費”就行。這是補償性的,蘋果也沒法漫天要價。

這樁案子里面,三星固然是揣著明白裝糊涂、明知故犯揩點油,但蘋果也不一定是什么好鳥。

顧誠完全可以想見,如果這次不是三星這樣同等重量級的巨頭來仿冒,而是換家小一點的公司、仿冒后的侵害規模也不大、銷售金額也不多,蘋果公司甚至有可能不會主動請求公開自己的專利申請,而是學顧誠那樣,申請了專利之后保密滿18個月或者30個月(含撤回后再次申請的優先權日)

這樣做的好處是碰瓷,故意放水養魚引誘別人來侵權。小兔小貓踩到陷阱上后故意不發動,讓謹慎圍觀的虎豹以為這里沒陷阱,然后等虎豹踩中再收網。

顧誠無暇去考慮三星和蘋果這些一丘之貉的相互算計,他只關心自己該關心的問題:“那么,這個案子一發,蘋果的IPOD專利申請日應該要公開吧?現在知道喬布斯是啥時候申請的么?”

權順虞脫口而出:“去年7月份——他是10月底發布、今年1月份批量出貨的。從研發周期來看,IPOD沒什么難度,3個月就研發出來了。三星提交申訴狀的時候,還特地拿這一點說過事兒呢,認為蘋果公司的專利沒什么研發難度,不存在‘突出的實質性創新’,希望申請認定蘋果的專利無效。”

顧誠一陣慶幸:自己是去年5月份,在國內首次申請的,比喬布斯還早兩個月。

顧誠和喬布斯,就像是兩個在森林里挖陷阱狩獵的獵人,都套著狙擊手的偽裝,誰也不知道對方的位置。原本顧誠還擔心自己挖的坑夠不夠早、是不是在蘋果公司之前。

現在三星這個走夜路的探路者把蘋果的坑提前引爆炸出來了,依然躲在暗處的顧誠立刻驚喜地發現:原來自己果然比喬布斯挖得早。

慢慢來,哥不急,哥再賣一年實體唱片。等華夏的互聯網寒冬過去了、網民網速普遍提高了、MP3普及了,再引爆這個專利潛水艇。

喬布斯自以為算計了李再榮一把,肯定沒想到他自己背后還有一個準備開黑槍的。

不過,眼下顧誠還沒到徹底松口氣的時候,他需要關心一下,三星對蘋果的“專利無效”申訴的細節。于是他不恥下問:“哥,三星方面的答辯狀和蘋果的反駁,你知道內幕么?我對那些細節比較關心。”

權順虞只知道顧誠跟他合作弄了個MP3電子廠的殼子、以及顧誠自己也布局過一些研發產品,但并不知道顧誠要給喬布斯挖坑。見顧誠這么關心細節,他有點奇怪,但依然把自己打聽到的事兒都說了。

“你可能不是很懂《專利法》,專利法里面對于發明的認定,是要求有‘突出的實質性創新’和‘顯著的技術進步效果’。因為不可能一樣東西稍微有一點點新意,申請發明就隨便批下來。

如果一項技術被認定為是‘現有技術之間的簡單結合、或者依據幾項現有技術和本專業技術人員的公知常識就能推導出來的顯見結果’,那么就不能被授予專利權。

哪怕已經授予了的專利權,在遇到競爭對手訴訟的時候,對手請求專利局認定該技術‘是現有技術和公知常識的簡單結合、不具有突出的實質性創新’,那么專利局也可以做出原專利授權無效的裁定。

三星在這個案子中的申訴理由,就是認為,適用于MP3的大容量硬體、顯示歌詞和歌單的液晶屏、滾輪控件這些每一個技術特征,單獨拿出來都是顯而易見的現有技術,喬布斯只是把這三個現有的東西拼湊在了一起,怎么能算發明呢?從短短兩三個月的研發周期來看,也證明這玩意兒沒什么難度,只是想通了創意之后馬上就能做出來的。”

顧誠聽了也微微點頭,三星的法務部果然不是吃干飯的,說出來的理由確實切中了要害。

“那喬布斯的人是怎么抗辯的?”

“喬布斯方面的答辯狀大意應該是這樣的:對于一項技術‘是否具有突出的實質性創新和顯著的技術進步’,不應當只看其是否由現有技術和公知常識的結合研發產生。

換言之,研發難度不該成為技術創新程度的準繩。發明涉及的技術,只要‘克服了現有的技術偏見,起到了本領域技術人員預料不到的意外效果’,也屬于‘突出的實質性創新’。”

漂亮的抗辯!

“克服了本領域技術人員此前的固有技術偏見”,這是專利法訴訟中最經典的一條對于訴訟另一方“本技術僅僅是現有技術和公知常識的簡單結合”的抗辯理由。

而且只要能夠證明,往往可以把很多看上去研發難度不大、只缺靈光一閃的發明保下來,贏得勝訴。

這條理由外行人可能不太理解,用人話舉例翻譯一下,就很容易懂了。

比如早在19中后期,當時的冶金工業家們就發現“在鋼鐵中摻入錳元素可以提升鋼板硬度、但會似鋼板變脆易碎裂。錳含量越高,越硬越脆”。

所以,按照這個“公知常識”或者“技術偏見”,任何在錳鋼中進一步提升錳元素含量的配方,都不配得到專利權:因為那只是對“現有公開技術”的進一步推演堆砌。

但是,1882年哈德菲爾德發現一個現象:公知常識只測試了5以下錳含量的鋼材、就總結出了上述“技術偏見”,然后不再嘗試。但哈德菲爾德進一步夸張地測試高錳鋼,一直測試到12的臨界點以上之后,錳鋼的性質發生了質變:變得又硬又韌又耐磨,脆性突然消失了。

1883年就被英國專利局授予了專利。

因為這一結論推翻了“現有技術偏見”,起到了“預料不到的技術效果”,因此哪怕是“現有技術的簡單堆砌”,依然符合專利法上的“提出的實質性創新”。

換句話說,就是:你也知道錳鋼里繼續加錳會越來越硬越來越脆,你為什么不砸錢去繼續試驗、看看有沒有什么其他意想不到的奇效呢?

哈德菲爾德案在判例法國家幾乎成為了“應用公知常識時克服了現有技術偏見”的典型名案,后來被米國和英國引用了一百多年,也隨著《巴黎公約》成為了全球各國判斷此類專利創造性疑難的準繩。

喬布斯引用的意思也很明顯:你李再榮明知道大硬盤可以和MP3“簡單結合”,你三星為什么就不去試、然后開發一切圍繞著這個技術應用的新產品形態呢?

所以,喬布斯證明了IPOD專利有足夠的創新性。

可悲的是,今天喬布斯說的每一句話,半年多之后,都會“以彼之道,還施彼身”地“斗轉星移”到喬布斯自己身上,結結實實地挨這一拳。

顧誠的嘴角,情不自禁地泛起一絲興奮的冷笑。和姑蘇慕容對戰的人,自身武功越是精妙,最后的死狀就會越慘。

了解他的人每次看到他這個表情,都會有一陣不寒而栗。

不知道又在算計誰了。

“哥,拜托你個事兒,你不是外通部有朋友么。這個案子幫我全程盯一下。喬布斯的所有答辯狀,幫我全文搜集回來,成么?”

顧誠提出了自己的要求,他知道西方國家司法程序是很慢的,一個案子哪怕尋求庭外和解,一年半載也不一定審得完。所以他還需要托權順虞的朋友幫打聽后續情況

到時候還能白省一些律師費。

把喬布斯今天的答辯狀一字不差全文抄一遍,就改個名字。到時候請個便宜點的律師都能打贏。

“你要這些干啥?好吧,這也不費事兒,這個忙我幫了。”權順虞想不明白顧誠的目的,索性也就不想了,直接幫忙吧。

顧誠心情不錯,很給面子地繼續捧場傾聽:“你剛才說有兩件生意上的消息,第二件是啥?”

相關小說:、、、、、、、、、